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そこで、相当な価額による売却は詐害行為にならない、とする学説もありますが、判例は、やはり詐害行為になるとしています。
不動産が現金に変わると、債権者は強制執行がしにくくなるうえ、乙がこれを費消して、結局なにも残らなくなってしまうおそれが多いからであろうと思われます。
裁判例は、乙が一部の債権者と通謀してした弁済は詐害行為になるとしています。
特に、現金ではなく乙の他の財産(殊に不動産)による代物弁済は、詐害行為としてしばしば問題とされています。
一部の債権者に対する担保の供与も、弁済と同様に詐害行為となります。
裁判例の中には、債務者が倒産を免れてその営業を継続し、立ち直っていくためには、どうしてもある債権者との取引の継続が必要であり、その債権者から取引を継続したければ増担保をと請求されて、これを提供した行為を詐害行為にはならない、としたものがあります。
これも、形式的には特定の債権者のみを優遇する不公平な行為ですが、債務者としてはまことに無理がらぬところかおり、とがめるわけにはいかないと見られたということでしょう。
少し変わったケースでは、倒産した会社の支店長が、従業員の多数見守る前で、債権者からいわばつるし上げられ、屈辱的な環境の中でその債権者に売掛金の譲渡を承諾した事件について、やはり詐害行為にならない、とされています。
これは、その支店長にそれを拒否することを期待するのが無理な状況にあったと認定されたからでしょう。
このように、詐害行為の成否の認定には、かなり微妙なものがあります。
抽象的ないい方をすれば、一切の事情を総合して、債務者の行為に、債権者との関係で非難可能性があるかないかを判断する、とでもいうべきかもしれません。
債務者は、まず自分の生活を維持する必要かおりますから、そのための資金につまれば、乏しい財産の一部を処分してでも生活費を作り出すほかありません。
このような処分行為も非難可能性はなく、許容される行為ということになります。
ある判例では、子女の大学への進学資金を調達するために債務者がその財産を処分した行為について詐害行為にはならない、としています。
やや疑問を感じないでもありませんが、基本的には同じ考え方に立っているわけです。
詐害行為は「財産権ヲ目的トセサル法律行為」を対象とできない、とされています。
なにがそれにあたるかが問題で、債権者代位権で代位の対象とならないとされる債務者の一身専属的な行為と類似の議論がされています。
しばしば判例に登場するのは、財産状態の悪化した夫が妻と離婚し、乏しい財産を妻に離婚に伴う財産分与あるいは慰謝料として与えてしまうことが詐害行為になるか、という問題です。
財産分与の方は、名義は夫でも、婚姻生活中夫婦が協力して築きあげたものは実質的には夫婦の共有であり、離婚に際しそれを清算するにすぎないと見れば、夫の債権者としては妻の持ち分をあてにすることは元来できなかったのだから、詐害行為は成立しない、ただ、それに仮託して過大に財産を分与したときにのみ問題になるにすぎない、ということになります。
慰謝料の方は右のような説明はしにくいと思いますが、判例はやはり離婚の事情にてらして相当な額であれば詐害行為にならない、としています。
詐害行為取消権の行使については、実務上まだ多くの問題があります。
また、その法律上の性格に関しても、いろいろと議論がされています。
実務上も、これは少々やっかいな制度です。
債務者の資産・信用が悪化した、あるいは倒産しそうだ、というような情報が入れば、できるだけ早くかけつけて債務者と交渉し、債務を少しでも弁済させるとか増担保の取付けにつとめるのは、ある意味では債権者として当然の行動ですが、それは詐害行為になるといわれると、出足がにぶってしまいます。
しかし、そこでちゅうちょしていると、他の債権者に同じことをやられてしまうかもしれません。
これを詐害行為として取消させることは理論上可能でも、それは必ず訴訟によらねばならないのですから、訴訟費用や手間を考えるとたいへんで、結局あきらめてしまうこともあるわけです。
さらに、債務者がある債権者にのみ弁済をした場合、他の債権者がこれを詐害行為として取消す場合は、受益者たるその債権者に対し、その金をこちらに引渡せと請求できることになっています。
これは、いわば債務者の代わりに、一時その金を原告たる取消債権者があずかる、という意味になるのですが、実際には、それを(一種の相殺によって)取消債権者が自己の債権に充当できる、とされています。
そうであると、他の債権者を差しおいて、債務者から弁済をうけた債権者が入れ加わるだけのことであって、詐害行為取消権という制度がこの場合にはまことに奇妙なものになるのです。
担保は法律(民法)に規定されている正式担保と、法律には規定のない変則担保があります。
不動産の正式担保は抵当権です(不動産質もありますがほとんど使われません)。
抵当権の中にも、上に根の字のつく根抵当権という変形があります。
抵当権と根抵当権の差は、その担保する債権のちがいで、抵当権は特定の債権(たとえば昭和何年何月何日の甲乙間の金銭貸借による金何円の貸付金)を担保するのに対し、根抵当権は不特定の債権(たとえば甲乙間の継続的売買契約による売買代金)を担保することになります。
また、抵当権で担保される債権額は、元本のほかは、利息・損害金については原則として最後の二年分できられるのに対し、根抵当権はあらかじめ定めた極度額の範囲であれば、元利を問わず全額が担保されます。
ただし、(根)抵当権の実行には債務名義(五九ページ)は不要です。
同一不動産に対しては、いくつでも(根)抵当権を設定し、登記をすることができるので、競売代金はその登記の順位によって分配されます。
法律の定める正式担保としては、このほかに留置権と先取特権があります。
質権や抵当権とちかって、契約により取付ける担保ではなく、一定の条件の下に、債権者に法律上当然に認められるものです。
いろいろな種類のものがありますが、実務上重要なのは、従業員に認められる給料の先取特権と、商品売買の売主に認められる動産売買の先取特権でしょう。
機械・器具・商品・原材料といったような動産の担保化は、法律によれば質権を設定するのが、実際には譲渡担保という変則担保方式によっています。
株式なども同様ですが、このは、質権を設定したのか譲渡担保によったのか、判然としないものがよく見られます。
金銭債権のうち、銀行預金や保険金などは、法律が定めたとおり質権設定によるのがふつうですが、売掛金とか貸付金あるいはリース料などになると、譲渡担保、つまり債権譲渡の方式を利用するのがふつうでしょう。
特殊な方式として代理受領によることもあります。
不動産も譲渡担保でとることがありますが、あまり一般的なやり方ではありません。
このほか、不動産には仮登記担保も使われます。
債務不履行の際は、代物弁済として債権者が所有権の移転をうけることをあらかじめ約束し、それに基づいて債権者のために所有権移転仮登記をしておくので、こう名づけられています。
この仮登記担保は変則担保ではありますが、その担保権の実行について規制する特別法があります。
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